Статьи

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

База должников

 Добавляйте своих дебиторов в Федеральную Базу Долгов (это черный список юридических лиц РФ). О должниках - организациях, должны знать все. Эта информация поможет другим участникам Российского рынка исключить варианты сотрудничества с непорядочными партнерами.

   Информация из "черного списка" должников и компаний неплательщиков попадает в поисковые системы и оказывает негативное влияние на репутацию организации с задолженностями и претензиями, что в результате помогает вернуть долги. Для того, чтобы проверить организацию или контрагента (пробить фирму) достаточно ввести ИНН или название в поисковую форму. БД выдаст результаты о наличии долга у проверяемой компании. Вы сами решаете, стоит ли сотрудничать с данным контрагентом.

   Совместными усилиями мы сможем изменить ситуацию и сократить до минимума количество организаций и фирм, которые влезают в долги, не рассчитываются по своим обязательствам, а также недобросовестно их выполняют. 
Проверяем контрагентов и сотрудничаем уверенно.

Удачи Вам и Вашему бизнесу!

Определение места жительства ребенка

Определение места жительства ребенка требуется, когда его родители не проживают совместно. Существует множество причин, почему семя может распасться и никому не секрет, что в современном обществе это происходит сплошь и рядом. В Советское время семья являлась ячейкой общества, которой уделялось очень много внимания. Сегодняшние взгляды на семью разнятся со взглядами, которые были раньше.

Определение места жительства ребенка может быть установлено по соглашению родителей, а в случае отсутствия такого соглашения – по решению суда. Суд при определении места жительства ребенка с одним из родителей должен учесть множество факторов, которые будут влиять на его дальнейшее развитие. Если ребенок достиг 10 летнего возраста, то суд также учитывает его мнение тоже. Факторы, которые могут повлиять на определение места жительства ребенка могут быть различные, но в основном это: 1) материальное положение родителей; 2)условия проживания каждого родителя; 2) нравственность и психическое состояние родителей; 3) наличие судимости или фактов привлечения к административной ответственности родителей; 4) заболевания родителей; 5) употребление родителями наркотических, психотропных веществ или алкоголя; 6)отношение родителей к ребенку (любовь, забота, соучастие и т.д.); 7) рабочих график родителей (время, которое родитель может уделить своему ребенку) и так далее.

Определение места жительства несовершеннолетнего ребенка происходит в суде только с участием органов опеки и попечительства, которые выезжают к родителям и определяют условия проживания: соответствие помещений нормам для проживания; гигиена и санитарное состояние помещений; наличие порядка в помещении; наличие еды в холодильнике; принадлежность помещения одному из родителей и другие факторы.

Суд может вынести решение определение места жительства ребенка как во время брака, так и после развода, то есть родители могут составить соглашение определение места жительства ребенка в любой момент.

Порядок определения места жительства ребенка следующий:

*родители достигают соглашение о месте жительства ребенка и заверяют его у нотариуса, либо заключают соглашение у специально уполномоченного лица – медиатора;

*в случае невозможности достичь соглашение о месте жительства ребенка, одна из сторон пишет иск определение места жительства ребенка  и обращается с ним в суд;

*суд принимает исковое заявление об определении места жительства ребенка, назначает подготовку дела к судебному разбирательству;

*суд проводит предварительное судебное заседание, в котором разъясняет сторонам, что они могут закончить дело мировым соглашением. Если стороны заключают мировое соглашение об определении места жительства ребенка, то суд прекращает производство по делу и утверждает мировое соглашение;

*если стороны не согласны на мировое соглашение, то суд назначает дату слушанья дела;

*суд решает в судебном заседании, с кем из родителей будет проживать ребенок.

Определение места жительства ребенка практика согласно «Обзору практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей», утвержденным Президиумом Верховного суда 20.07.2011 г.:«Судебная практика рассмотрения данных споров свидетельствует о том, что в большинстве случаев место жительства детей определяется с их матерью».Но это не означает, что отец не может претендовать на совместное проживание с ребенком, так как мы уже писали выше, суд принимает во внимаем множество факторов, которые будут влиять на дальнейшее воспитание и развитие ребенка.

            В рассмотрении вопроса о судебном установлении места жительства ребенка необходимо также уделить достаточно внимания таким факторам как выбор подсудности, подведомственности, расчет государственной пошлины для подачи и рассмотрения заявления с суде, выбор правильно позиции в судебном заседании, сбор доказательств.

В итоге данный процесс может стать настоящей головной болью.

Многое можно доверить профессиональным юристам, которые подготовят исковое заявление, скажут, какие документы надо собрать (или сами соберу), определять подсудность, рассчитают государственную пошлину и будет за Вас участвовать в суде.

Юристы в Ельце ООО «Талекс» предлагают Вам свои услуги. Вам нужно только связаться с нами по телефону 8 980 356 29 17, e-mail: ak.89803562917@gmail.com или воспользоваться формой «Напишите нам» на этом сайте. Ждем ваших звонков.

Модернизация законодательства об адвокатуре в начале XXI в. (после принятия Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации").

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  в Российской Федерации» (далее Закон об адвокатуре) от 31.05.2002 пришел на смену Положению об адвокатуре в РСФСР от 1980 года. Этот закон принес множество нововведений в институт адвокатуры России. Статья 1 Закона об адвокатуре определила, что «Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее - доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию». Также было определено, что Адвокатская деятельность не является предпринимательской.

Адвокат помимо осуществления деятельности, предусмотренной Законом об адвокатуре, может заниматься только научной, преподавательской и творческой деятельностью. Отсюда вытекает, что адвокат не может являться субъектом трудовых отношений, а также занимать должности государственной и муниципальной службы.

Адвокат, действуя в рамках Закона об адвокатуре, может: давать устные и письменные консультации, справки по правовым вопросам; составлять процессуальные и иные документы правового характера; представлять интересы доверителя в гражданском, административном, третейском, арбитражном, уголовном и конституционном судопроизводстве, органах государственной и муниципальной власти, коммерческих и некоммерческих организациях; представлять интересы доверителя при исполнении уголовного наказания и в исполнительном производстве судебных приставов.

Главными принципами деятельности адвокатов являются: самоуправляемость адвокатских объединений; свобода выступлений в суде и иных органах; независимость адвоката; добровольное вступление в адвокатуру; справедливость; гуманизм; соблюдение адвокатской этики; сохранение адвокатской тайны.

Законом об адвокатуре были введены следующие новшества: 1) появились новые формы адвокатских образований (адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация) и свобода выбора из них при осуществлении адвокатской деятельности; 2) расширились виды деятельности адвоката; 3) возросли требования к претендентам на звание адвоката; 4) стали вести учет численности адвокатов; 5) адвокатская  тайна стала охраняемой законом; 6) появилось страхование риска ответственности адвокатов.

Помимо Закона об адвокатуре адвокатская деятельность стала регулироваться Приказом «Об утверждении порядка расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда, в зависимости от сложности уголовного дела»; Постановлением Правительства «Об утверждении положения о ведении реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность в Российской Федерации».

Кроме адвокатов юридическую помощь по гражданским делам могут оказывать и другие лица.

Закон об адвокатуре было также установлено обязательное принятие адвокатом присяги. Текст присяги установлен ст. 13 вышеупомянутого закона: «"Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и кодексом профессиональной этики адвоката". Адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства. Органы внутренних дел обязаны принимать необходимые меры по обеспечению безопасности адвоката, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества.

Адвокат является специальным субъектом для привлечения к уголовной ответственности.

Так, чтобы привлечь адвоката к уголовной ответственности необходимо Решение руководителя следственного органа Следственного комитета по субъекту Российской Федерации. Факт возбуждения уголовного дела в отношении адвоката не входит в перечень оснований приостановления его статуса.

Договор купли-продажи участка в Ельце.

Договор купли-продажи земельного участка является двусторонней сделкой, по которой одно лицо (продавец) обязуется передать в собственность другой стороны (покупатель) недвижимое имущество – земельный участок. Форма договора купли продажи участка – простая письменная. То есть – это означает, что совершенно не обязательно регистрировать договор у нотариуса и платить за это дополнительную пошлину. Нотариальное заверение договора нужно только, если Вы лично не будете присутствовать в регистрирующем органе.

Несмотря на то, что договор купли продажи садового участка составляется в простой письменной форме, он подлежит государственной регистрации. Регистрация договора купли продажи участка необходима для получения покупателем Свидетельства о праве собственности на объект недвижимости. Регистрирующим органом в г. Ельце является Елецкий отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области. Договор купли продажи дачного участка (земельного участка) регистрируется в Ельце по адресу: г.Елец, ул.Спутников, д.2а.

При обращении в регистрирующий орган необходимо учесть тот факт, что перемена права собственности с продавца на покупателя произойдет только в случае предоставления продавцом всех документов на земельный участок (Заявление физического лица о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; документ об уплате государственной пошлины; Акты (Свидетельства) о правах на недвижимое имущество; иные документы, подтверждающие наличие, возникновение, прекращение, переход, ограничение прав; нотариально удостоверенная доверенность в случае, если продавец сам не будет присутствовать на регистрации). В случае, если каких-то документов у продавца не имеется, стороны могут заключить предварительный договор купли продажи участка, в котором укажут все существенные условия сделки, сроки, в которые будет произведена регистрация права собственности.

 

Договор купли продажи участка должен содержать:

1)      Наименование и дата договора.

2)      Наименование сторон договора, их ФИО, паспортные данные, контактная информация.

3)      Существенные условия договора. В соответствие со ст. 432 Гражданского кодекса РФ:«Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем его существенным условиям».Существенными условиями договора купли продажи земельного участка являются: предмет договора (информация о коммуникациях на земельном участке, описание, целевое назначение земли, адрес, кадастровый номер, площадь земельного участка) и цена договора (продажная стоимость земельного участка).

4)      Дополнительные условия: а) порядок расчетов; б) права и обязанности сторон; в) ответственность сторон за неисполнение условий договора; г) форс-мажорные обстоятельства, которые могут препятствовать исполнению договора; д) срок действия договора и дата перехода права собственности на земельный участок; е) иные положения.

5)      Подписи сторон на каждом листе договора.

 

Составить договор купли продажи участка можно самому, но если Вы хотите провести экспертизу документов, правомочий подписантов, узнать о возможных последствиях заключения данного вида договора, то советуем обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Дипломированные юристы ООО «Талекс» смогут помочь Вам в составлении договора, проверке юридической чистоты сделки, в регистрации договора в уполномоченном органе. Вам нужно только позвонить 8 980 356 29 17. Мы ждем Вашего звонка.

Реальный раздел дома в Ельце.

Имущество граждан может находиться в их личной, совместной(в браке) и долевой собственности. Долевая собственность характеризуется тем, что дольщики, которые имеют право собственности на часть дома, имеют одинаковые права по пользованию этим имуществом, если, конечно, эти права не будут ограничены в судебном порядке. С одной стороны – это равноправие заставляет нас вспомнить относительно недавние социалистические времена. По существу, обычно дольщиками являются родственники, которые получили имущество согласно долям в наследство. Но не всегда даже родственники могут достичь соглашения по пользованию, а тем более распоряжению общего имущества. Согласно нашему законодательству, довольно проблематично продать долю из общего имущества без выдела ее в натуре. Тут собственники домовладения вынуждены произвести выдел доли дома +в натуре.

Согласно ст. 252 Гражданского кодекса РФ, собственники, имеющие доли в домовладении, могут произвести реальный раздел жилого дома по соглашению между ними. Согласно этой статье, если собственники не найдут консенсуса между собой, то они вправе обратиться в суд, для решения вопроса по выделу доли дома +в натуре. На практике, реальный раздел дома производят только в суде. Чем же вызвана обязанность собственников обязательно обращаться в суд? Выдел доли дома +в натуре допускается только в том случае, если эта доля будет обособлена от других долей. То есть, говоря простым языком, часть дома, которая выделяется, должна иметь свой вход с улицы, не должна иметь открытого прохода в другие части дома, независимые систему отопления, электричества и других сетей, для чего должна производится судебная строительно-техническая экспертиза. Эксперт, назначенный судом по пожеланиям собственников, определяет все возможные варианты для выдела доли дома +в натуре. Если не возможно произвести раздел дома +в натуре без дополнительных работ, то он определяет, какие строительные, технические работы должны быть сделаны для того, чтобы разделить дом по закону. Если судья заключит, что реальный раздел дома невозможен по закону или одному из собственников этим разделом может быть нанесен несоразмерный ущерб его доли, то такой собственник имеет право требовать выплаты ему стоимости доли от других собственников. В случае же, если доля собственника, желающего ее выделить, несущественна, то суд без его согласия может обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию. После получения компенсации за долю, собственник теряет право собственности на неё.

Процесс выдела доли дома в натуре может затянуться на годы, что в свою очередь доставить дольщикам кучу хлопот. Им надо будет обращаться с исковым заявлением в суд, ходит на все судебные заседания, отстаивать свою позицию, что повлечет значительных временных затрат, которые не приемлемы для работающих людей. Чтобы не тратить свое время и лишние деньги, следуют поручить раздел дома профессионалам.

Юристы ООО «Талекс» работают на рынке юридических услуг уже достаточно давно. Наши дипломированные специалисты, имеющие уже достаточно большой опыт, смогут помочь Вам разделить дом в г. Ельце и Елецком районе. Цены на наши услуги не большие, а качество на должном уровне. Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены в защите Ваших интересов. Всё что, Вам нужно сделать – это позвонить по телефону 8 980 356 29 17, изложить суть Вашей проблемы и прийти к нам в офис на приём в согласованный день с имеющимися документами на дом. Консультация оказывается бесплатно и, если Вы не захотите воспользоваться нашими услугами, то приём Вам ничего не будет стоить. Ждем Вашего звонка!

Становление современной российской адвокатуры 1989 – 2002 г.

Говоря о значимых правовых актах, определяющих положение адвокатуры в период становления современного российского института поверенных, необходимо отметить Положение об адвокатуре 1980 года, которое организационно разделяла адвокатов на коллегии. Высшим органом коллегии являлось общее собрание адвокатов, делегаты которого избирались из лиц, являющимися адвокатами в местных юридических консультациях. Собрание проводилось один раз в год и считалось правомочным, если на нём участвовало две третьих избранных адвокатов. На общем собрании рассматривали вопросы утверждения внутреннего трудового порядка в коллегии, сметы расходов и доходов коллегии, установление численного состава коллегии и определение стоимости труда адвокатов. Общее собрание избирало членов Президиума и Ревизионной комиссии. Президиум назначал руководителя структурного подразделения коллегии – заведующего юридической консультацией, который поручал адвокатам участвовать в процессуальных действиях по поручению следствия и суда. Договорные вопросы адвоката и клиентов, как правило, решались без вмешательства заведующего.

Вышеназванное Положение действовало до 2002 года, хотя и перестала отвечать к этому периоду требованиям развития адвокатуры. Так в положении не был закреплен принцип независимости адвокатов.

Минюст РСФСР в первую очередь заботилась о народных судьях, что в свою очередь вызывало неудовольствие адвокатов. По распоряжению Министерства юстиции в адвокаты принимались уволенные и недобросовестные работники суда и прокуратуры. Для адвокатов тех времен был установлен предельный уровень заработка, что также вызывало недовольствие большинства членов коллегий, которое повлияло на последующую отмену этого «потолка» заработка. Однако, при заработке адвоката более пятисот рублей в месяц, они были должны отчислять пятьдесят процентов в коллегию. В некоторых регионах было введено дотирование оплаты услуг адвокатов. Например, в некоторых северных районах адвокаты гарантировано получали двести – двести пятьдесят рублей из фонда коллегии.

В 1989 году адвокаты добились учреждения Союза адвокатов СССР. Адвокаты стремились к независимости о министерства юстиции, что противоречила концепции Закона об адвокатуре, которую продвигал действующий в то время министр юстиции Федоров. Он стремился к полному подчинению адвокатов государственному аппарату.  Но политика Федорова не была одобрена Верховным Советом. Назревала очередная реформа института адвокатуры. Основные положения, к которым стремились адвокаты, и которые нашли свое отражение в проекте закона об адвокатуре 1996 года, заключались в следующем:

- адвокатская деятельность должна быть регламентирована единственным законом;

- минюст не должен контролировать деятельность адвокатуры;

- коллегии адвокатов должны быть самоуправляемые организациями, в деятельность которых не должны вмешиваться государственные органы, а также коллеги не должны являться коммерческими организациями и должны иметь льготы по налогообложению;

- адвокаты должны иметь равные с трудящимися социальные гарантии и пенсии;

- адвокат не должен быть задержан и привлечен к уголовной ответственности без постановления прокурора области.

Но Закон об адвокатуре был отозван в первом чтении из Государственной думы президентом Б. Н. Ельциным в 1996 году.

Благодаря постановлению Конституционного суда от 28.01.1997 года юристы, не входящие в состав адвокатской коллегии, не могли принимать участие в уголовных процессах, что в свою очередь улучшило правовой институт судебных представителей.

Вступление в наследство в городе Ельце.

Наследство открывается со смертью гражданина, либо с момента объявления его умершим по решению суда.  Перед  тем, как начать оформлять наследство, необходимо получить свидетельство о смерти наследодателя. Если Свидетельство о смерти выдается впервые, то в орган ЗАГС необходимо предъявить справку о смерти, которую выдает врач, констатирующий смерть. В  течение 6 месяцев (срок вступления в наследство) с наступления смерти наследодателя наследнику необходимо подать нотариусу заявление о вступлении в наследство. Тут встает вопрос: «Какому нотариусу надо подать заявление?».  Ответ на него прост – надо позвонит любому нотариусу города, где проживал наследодатель, и назвать его фамилию. В Москве и ряде больших городов необходимо также назвать точный адрес наследодателя.  Вам обязательно подскажут, какой нотариус будет вести наследственное дело.  Итак, нотариусы Вы нашли. Теперь берем документы (документы для вступления в наследство), подтверждающие Ваше родство с наследодателем (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.), паспорт, Свидетельство о смерти наследодателя, и идем к нотариусу, где пишем заявление об открытии наследства и его принятии. Образец этого заявления есть у нотариуса. Ждем окончание 6-ти месячного срока и получаем Свидетельство о вступлении в наследство. Казалось бы, что может быть проще?

Но на самом деле наследники по закону сталкиваются с проблемами, когда, например, обнаруживается завещание на других лиц, не имеющих родственные отношения с ними и наследодателем. Но и вступление в наследство по завещанию тоже чревато судебными издержками для лиц, претендующих на имущество наследодателя. Вот, здесь – то и начинается судебная волокита по оспариванию завещания, признанию наследников недостойными и т.д.

Также наследников могут и подстерегать сюрпризы, связанные с наследством. Ведь согласно Гражданскому кодексу РФ в состав наследства входят не только имущество и права наследодателя, но и обязанности. К примеру, по оплате кредита, договорные обязательства с третьими лицами и организациями.

На моей практике был случай, когда наше предприятие в рамках оказания услуги подавала заявление к наследственному имуществу должника, что в свою очередь явилось для наследников неожиданностью.

Право вступления в наследство имеют граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования

Так я уже писал выше наследование возможно по закону и по завещанию. Чем же они отличаются? Наследование по закону возможно только тогда, когда всё имущество не завещано.

Существует очередность наследования по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования,  либо лишены наследства,  либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам, и делится между ними поровну). Подробнее об очередности наследования можно прочитать в Гражданском кодексе РФ http://www.consultant.ru/popular/gkrf3/6_3.html#p276.

 

 Юристы ООО "Талекс" с удовольствие помогут Вам вступить в наследство. Всё, что Вам нужно сделать - это позвонить нам.

Статус адвокатуры по советскому законодательству (1939-1980 гг.).

Оформление правового статуса советской адвокатуры производилось на фоне массовых репрессий 1937-1939 годов, и участие адвокатов в политических процессах было полностью исключено. В общеуголовных делах главенствовал принцип «объективного вменения», заключающийся в отсутствии субъективной стороны состава преступления в действиях лица, то есть отношения подозреваемого к совершенному преступлению. Огромной популярностью пользовались тезисы А.Я.Вышинского "Признание есть царица доказательств" и "Если закон устарел, необходимо его подвинуть".

Понятие адвокат появилось в СССР с принятием Положения об адвокатуре в 1939 году, которое утвердила единственную форму объединения адвокатов – общественную организацию. Также в этом году Наркоматом юстиции была установлена такса  по оплате труда адвокатов. Первичным звеном адвокатуры являлась юридическая консультация, заведующий которой отчитывался за работу консультации перед Президиумом коллегии адвокатов, откуда и получал зарплату. Руководство всеми коллегиями осуществлял Народный комиссариат юстиции СССР.

С началом Великой отечественной войны в стране было введено чрезвычайное военное положение Указом Президиума Верховного совета СССР 22.06.1941 года, по которому все функции в области обороны, обеспечения общественной  и государственной безопасности возлагались на высшее командование войсковых соединений, что минимализировало участие адвокатов в рассмотрении уголовных дел. Также Указом 22.06.1941 года было утверждено Положение о военных трибуналах, которые рассматривали дела по истечению двадцати четырех часов после вручения лицу обвинительного заключения. Адвокаты участвовали в процессах исключительно после получения извещения из суда накануне заседания. Очень много адвокатов ушли на фронт. По некоторым категория дел юридическая помощь оказывалась бесплатно.

После окончания войны роль адвокатов в судах вновь начала набирать обороты.

В 1947 году была создана Межреспубликанская коллегия адвокатов, которая осуществляла свою деятельность в закрытых административных территориальных образованиях, в военных городках, группировках советских войск заграницей, на секретных военных объектах.

С середины XX века адвокаты получили право представлять интересы несовершеннолетних и инвалидов с момента предъявления обвинения. Также сразу на помощь адвокатов могли рассчитывать люди, которые не говорили на языке судебного разбирательства.

Адвокату в СССР отводилась роль статиста, который выполнял волю партии по укреплению социалистической законности в стране. Он был полностью зависим от райкома партии, управления юстиции и прокуратуры.

С наступлением "Хрущевской оттепели" стала изменяться позиция законодателя по отношению к законам, дискриминирующим права адвокатов как участников процесса по

уголовным, политическим делам.

Новое положение об адвокатуре РСФСР было приято в 1962 году. Адвокатской деятельностью могли заниматься только лица, состоящие членами коллегии адвокатов. Советы министров и депутатов трудящихся могли отчислить адвоката в течение месяца после его назначения.

Принятие закона «Об адвокатуре в СССР» 1979 года и положения «Об адвокатуре в РСФСР» 1980 года являлись значительным толчком для развития советской адвокатуры, связанным с либерализацией общества. Хотя по-прежнему допускалось вмешательство государственных органов в деятельность адвокатуры.

 

Создание советской адвокатуры.

3 марта 1917 года была принята Декларация временного правительства о его составе и задачах, которая провозглашала полную и немедленную амнистию по всем политическим и религиозным делам, свободу слова, печати и собраний, отмену всех сословных, национальных и религиозных ограничений.

Новой стране были нужны новые законы. В том числе готовился закон о новой адвокатуре. Временное правительство разрешило женщинам заниматься адвокатской практикой.

Можно только предположить, какие инновации и свободы готовились для адвокатов, но Временное правительство просуществовало недолго. Великая октябрьская социалистическая революция полностью уничтожила лучшие традиции буржуазной адвокатуры.

Декретом о суде №1 от 24.11.1917 года были упразднены угнетательские органы государства такие, как суды полиция. Досталось и адвокатуре, в которой уже не было смысла.  Адвокаты же не признали новый декрет, сославшись на его нелегитимность. По Декрету о суде N 1 впредь до преобразования всего порядка судопроизводства к выполнению функций защиты в уголовных делах и представительства в гражданских делах допускались "все неопороченные граждане обоего пола, пользующиеся гражданскими правами". Организации адвокатуры просто не существовало, а орган внесудебных разбирательств ВЧК не нуждался в правозаступниках, но  19.12.1917 года Наркомюст издал Инструкцию, предусматривающую создание коллегий правозаступников при революционных трибуналах. Защитникам запрещали участвовать в предварительном следствии, а их участи в суде оставалось на усмотрение судей.

К концу марта 1918 года в Московском, Петроградском регионе, крупных промышленных центрах Урала и Сибири были созданы народные суды.

Окружные суды, которые превышали компетенцию местных судов, были упразднены Декретом №2 от 07.03.1918 года, но продолжали действовать как суды первой инстанции. Декретом № 2 устанавливалась новая форма организации защиты: «При Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов учреждается коллегия лиц, посвятивших себя правозаступничеству, как в форме общественного обвинения, так

и в форме общественной защиты. В эти коллегии поступают лица, выбранные Советами рабочих, крестьянских депутатов. Только эти лица имеют право выступать в суде за плату». Правозаступники должны были защищать интересы трудового народа и фактически признавались должностными лицами, получающими оклад равный окладу народных судей.

Численность адвокатов с 1917 года по 1921 года сократилось с тринадцати тысяч до шестисот пятидесяти человек.

Декрет о суде № 3 от ноября 1918 года обязал суд принимать декреты советской власти при рассмотрении дела, а в случае их неполноты – руководствоваться социалистическим правосознанием, что открывало простор для произвола и беззакония.

Появилась необходимость в проведении судебной реформы. В 1921 году военный, гражданский, транспортный революционные трибуналы объединились в один – Верховный трибунал союзной республики.

На III сессии ВЦИК девятого созыва, которая состоялась в 1922 году, было принято Положение о судоустройстве в РСФСР, которое устанавливало трехзвенную судебную систему: народный суд, губернский суд, Верховный суд Республики. Также ВЦИК принял положение о коллегии защитников, которое частично вернуло адвокатам их роль в судебном разбирательстве. Сначала коллегии организовывались  при губернских отделах юстиции, а затем и при губернских судах. Свободолюбцам не было места в коллегиях и власть вовсю использовала свое право на исключение неугодных адвокатов из коллегии. Коллегия управлялась Президиумом, члены которого избиралась простым большинством голосов коллегии. Президиум являлся органом контрольным органом, осуществляющим прием кандидатов в коллегию, налагавшим дисциплинарные взыскания на защитников. Президиум также назначал бесплатную защиту, распоряжался деньгами коллегии, организовывал юридическую помощь населению.

Согласно Положению о коллегии защитников, ими могли стать лица, имеющие практический стаж не менее двух лет в органах советской юстиции и, выдержавшие испытание в особой комиссии, большинством членов которой были судьи. Были и ограничения на вступление в члены коллегии. Так защитниками не могли быть несовершеннолетние и находящиеся под опекой.

Защитникам запрещалось вступать в профсоюзы и пользоваться социальными благами такими, как получение бесплатного образования для их детей, бесплатной медицинской помощью. Они не входили в систему социального страхования, платили большие налоги, и даже стоимость платы за квартиру и телефон для них была выше средней.

История становления адвокатуры с 1864 до 1917 года. Контрреформы. Попытки уничтожения независимости российской адвокатуры.

Судебная реформа 1864 года затронула все правовые институты: суд, юстицию, полицию, жандармерию, прокуратуру, адвокатуры и законодательство, регулирующее их деятельность. Реформа изменила не только некоторые звенья, но и всю правоохранительную систему, которая была создана по мировоззрению императора Александра II, его видению российской правовой системы. Во многом она была позаимствована из зарубежных стран, но приоритет основ самодержавия власти сохранился.

После убийства Александра II, его приемник Александр III решил укрепить самодержавную власть Манифестом о незыблемости самодержавия. В 80-х, начале 90-х годов появился ряд законодательных актов идущих в разрез в реформами 60-70 годов. Этот период получил название «контрреформы».

В 1876 году Министерство юстиции под руководством графа Палена внесло проект уничтожения адвокатуры, но счастью он и еще два аналогичных проекта  1890, 1904 года не удались. Идея подготовки контрреформ судебной системы принадлежит Победоносцеву К. П., который являлся одним и реформаторов при Александре II. Победоносцеву в проведении контрреформ препятствовал министр юстиции того времени Д. Н. Набоков, которого всё-таки удалось сместить и приступить к реализации задуманного. Большое количество политических процессов, в результате которых выносились смертные приговоры, захлестнули российские суд. В то время в мыслях  правдолюбцев и свободолюбцев появилась идея принять в России Конституцию, что очень не понравилось оберпрокурору, который так отзывался по этому поводу: «В России хотят ввести Конституцию… А что такое Конституция? Ответ нам на этот вопрос дает Западная Европа. Конституция, там существующая, есть орудие всякой неправды, источник всякой интриги». Он же подвергал критике реформы Александра II.

Победоносце полагал сделать судебную систему полностью зависимой от административного аппарата, отменить несменяемость судей и принцип гласности в судебных заседаниях, ограничить деятельность адвокатуры и ликвидировать суд присяжных. Эти идеи нашли отражения в записке о реформе судебного строя, поданной на имя императора. Только благодаря ученику Победоносцева, оберпрокурора уголовного кассационного департамента Сената А. Ф. Кони, порывы контрреформатора сдерживались и адвокатура сумела сохраниться до революции 1917 года.

Сущность правоохранительной реформы Александра III заключалась в усилении полицейский функций государства, что развязало руки полиции и участились случаи произвола с их стороны, что в свою очередь повлекло недовольство населения.

Можно утверждать, что изменения в судебной системе, принятые при правлении Александра III, негативно повлияли на развитие государства и нанесли ущерб всей правоохранительной системе. Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия от 14 августа 1881 года ликвидировало принцип независимости судей, так как согласно этому положению суды подчинялись администрации и некоторые вопросы, которые должен был решать суд, рассматривались непосредственно администрацией.

Еще одним непопулярным правовым актом стал Закон о земских участковых начальниках 1889 года, «благодаря» которому частично была упразднена мировая юстиция и введены судебно-административные установления. То есть были соединены судебная и административная власть, что противоречило судебных реформам 1864 года.

В 1885 года был нанесен серьёзный удар принципу несменяемости судей. Так Высшее Дисциплинарное присутствие Сената могло увольнять судей по представлению министра юстиции. Согласно закону от 12 июля 1889 года земских начальников и городских судей мог уволить министр внутренних дел.

Революция 1905 года объединила адвокатов и отменила запрет на участие присяжных поверенных в военных судах. В адвокатуру стали допускать женщин. В марте 1905 года в Петербурге состоялся съезд двухсот адвокатов, делегированных собраниями присяжных поверенных. На этом съезде был утвержден «Всероссийский союз адвокатов». Присяжные поверенные и их помощники были депутатами государственной думы. Февральская революция сгруппировала адвокатов вокруг Временного правительства, министром юстиции которого стал выдающийся адвокат А. Ф. Керенский.